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  • 简介:通过对软法国内化演变追溯可以发现,软法理论特点在于强调软法实效性。软法论者以能否运用国家强制力保障实施这一标准将扩展后法范畴划分为软法和硬法,其实质是从保证法实效实现要素角度对法进行一种新划分。但这种划分造成了保证法实效实现中二要素——认同与强制机械分离,特别是在软法触角从社会法领域延伸至国家法并导致国家法领域“一分为二”之后,更引发了软法理论与既有的国家法理论之间冲突。在目前我国法治环境质量不够好情况下,不适当地提倡软法对我国法治进步容易产生始料未及负面影响。如何真正推进法治,包括真正实现“软法之治”,是目前软法研究首先绕不过去重要问题。

  • 标签: 软法 硬法 认同 强制 国家法
  • 简介:<正>前言公害对策基本法已经施行十二年了。十二年来,我国以公害对策基本法为中心有关公害法体制日趋完备。为了实现基本法提出各种措施而制定法律,大致也已制定,其中有许多是在国外所没有见到制度。这些制度反映了日本特殊情况,因而以我国有关公害法制与外国比较,在某些领域存在着极其鲜明特点。

  • 标签: 公害对策基本法 公害法 地方政府 法律 水质污染 地面沉降
  • 简介:近代中国宪政运动发生及其反思——关于清末“立宪”几个问题探讨●殷啸虎20世纪初,中国大地掀起了一埸亘古未有的以君主立宪政治变革为中心宪政运动。作为这埸宪政运动发起者清朝统治集团主观动机和目的,是为了“自救”,是在持续不断外部冲击和日益...

  • 标签: 宪政运动 近代中国 立宪派 民主宪政 宪政主张 统治集团
  • 简介:一个凶残杀人犯,疯狂杀害十一人.而且将其中一名受害者掏心挖肺、剜眼挑筋,甚至烹炒了心肺。如此罪大恶极暴徒在民众心目中必定是死有余辜,若在我国古代社会,凌迟处死也难解众人心头之恨。在历经一片沸沸扬扬之后.这一名为邱兴华凶犯终于在2006年12月28日上午被推上了刑场。案件终结了,然而事情发展并没有预料中那样大快人心,沸沸扬扬似乎仍在继续。

  • 标签: 古代社会 杀人犯 受害者 人心 疯狂 民众
  • 简介:针对我国内幕交易犯罪易发多发现状以及对其规制难问题,宜将内幕交易罪主体规定为一般主体,并运用刑事推定对被追诉人主观方面进行认定;允许被追诉人对推定提出“不构成内幕信息”、“并非利用”等反驳;在内幕信息“偶然获知”或“二次转手”等场合,如果行为人之间没有可识别的关系,可成立有责性例外。

  • 标签: 内幕交易 内幕信息 推定 反驳
  • 简介:谈法官廉洁性与执法公正性林辉在社会主义市场经济日益发展新形势下,法官执法公正与否,不仅直接关系到人民法院形象和声誉,而且关系到社会稳定和经济发展,关系到法制尊严和国家权威。笔者试图就社会主义市场经济活动中审判工作问题,对法官廉洁性...

  • 标签: 法官队伍 执法公正 法的公正 廉洁性 廉洁自律 市场主体
  • 简介:议行合一的人民代表大会制度是我国人民历史选择。这种政治制度与西方国家分权制衡政治制度相比,具有很大特殊性。设立专门从事法律监督检察机关就是其特殊性主要表现之一。按照立法权、行政权、司法权三权分立与制衡理论,检察权属于行政权,检察机关隶属于行政机关,其主要职能是公诉(部分国家还包括侦查)。我国宪法规定,“国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,

  • 标签: 检察机构 合理运作 检察权 人民代表大会制度 改革 检察机关
  • 简介:本文旨在探究古代中国专职法司起源。所谓专职法司,就是在统一王权体系之内专门执掌刑事审判职责机构或职员。他们不是独立司法机关或职官,仅仅作为从中央地方各级政治长官在审判事务方面的专门助手或僚属。从中央而言,这样专职法司先后有“李”、“理”、“士”、“士师”、“大理”、“司寇”、“廷尉”、“刑部”等。本文对这些专司审判机构或职官起源做了详细考察。进而以考察结果进一步说明:司法是国政一部分、君主近臣执掌真正司法、兵刑合一、非程序化等四者是中国传统司法四大主要特征。

  • 标签: 专职法司 大理 司寇 廷尉
  • 简介:古代西亚地区《乌尔纳姆法典》对民事关系有着极为丰富表述。它既代表了古代两亚地区最早法律文明昌盛水平,也成为探究民法起源时首要环节。因此,对《乌尔纳姆法典》颁布之前苏美尔城邦经济交往关系、《乌尔纳姆法典》民事规范以及对后世影响进行比较系统梳理,是十分必要

  • 标签: 《乌尔纳姆法典》 民事规范 民法的诞生
  • 简介:本文作者认为,作为死刑控制程序保障之一死刑复核程序,因部分死刑核准权下放而出现许多问题,使这一程序失去了最后程序保障作用,不利于对被告人合法权益保护。从加强死刑案件程序保障出发,本文提出两条思路:(1)保留并完善死刑复核程序;(2)废除死刑复核程序,对死刑案件进行三审终审制改造

  • 标签: 死刑复核 程序 完善 三审终审
  • 简介:近年来不断出现政府信息公开诉讼案件,引发出应如何建构我国信息公开司法救济与诉讼制度问题,并使我们多年来一直从事对美国信息公开诉讼制度研究兼有了理论与实践两方面的借鉴意义。美国信息公开诉讼主要原则有:穷尽行政救济、权利平等和利益衡量。其受案范围广泛,没有起诉资格限制,举证责任由机关承担。重新审理、秘密审查、简易判决是法庭审判几项重要规则。其对发展与完善我国信息公开诉讼制度具有参考价值。

  • 标签: 美国的信息公开诉讼 诉讼原则 特殊规则 对我国的启示
  • 简介:我国1997年修订刑法在第6章“妨害社会管理秩序罪”中专节规定了“破坏环境资源保护罪”,这是我国环境刑事立法一大突破,但由于其中存在着不少问题,许多学者纷纷发表了相关见解。最近,最高人民法院连续颁布了一些和“破坏环境资源保护罪”有关司法解释,但仍然有一些问题值得探讨。

  • 标签: 破坏环境资源保护罪 环境犯罪 刑法 妨害社会管理秩序罪 环境刑事立法 司法解释
  • 简介:减刑、假释作为重要刑罚变更制度,肇端于清末,并逐步发展最终为法律所确立。目前,我国减刑、假释适用主要以积分制为评价标准。司法实践中减刑、假释适用率极低,且减刑适用率明显高于假释适用率。造成这种状况主要原因在于减刑、假释适用积分制标准缺乏统一立法、积分制计分考核方式存在"重行为表现,轻思想改造"倾向以及积分制评价审核程序缺乏公开性、透明性。因此,应当从立法上明确规定积分制,完善积分制计分考核机制,进一步降低减刑、假释悔改程度要求,并构建我国减刑、假释听证制度,真正使减刑、假释制度发挥应有作用。

  • 标签: 减刑、假释 积分制 听证
  • 简介:二审过程中,双方当事人(及案外人)于诉讼外所达成"和解协议",应定性为所谓"和解契约",并适用《合同法》总则规定。达成和解协议同时又撤回上诉,原告既可按一审判决申请强制执行,也可选择另行起诉,要求对方按和解协议约定履行合同义务。债权与债务同归于一人,构成"混同",债归于消灭。就合伙债务,各合伙人均为连带债务人,当连带债务人中一人,因混同而使其他债务人同免其责任,可请求其他债务人各自偿还其本应分担之部分。

  • 标签: 和解 混同 合伙债务
  • 简介:共犯处罚根据理论是德日刑法当中热议的话题,被称为'犯罪论试金石'。现在,责任共犯论与不法共犯论已经逐渐退出了历史舞台,关于共犯处罚根据讨论主要是在惹起说内部展开。只有与我国关于共犯立法现状相联系,才能得出哪一种理论适合我国司法实践结论。修正惹起说正是在这样前提下是可能。同样,支持修正惹起说并不一定说明在整个犯罪论体系当中应当采纳结果无价值论立场。

  • 标签: 责任共犯论 不法共犯论 惹起说 结果无价值论
  • 简介:我国刑法对过失犯罪分别在总则和分则条文中作了规定。刑法总则第15条规定了过失犯罪定义及其负刑事责任原则;在刑法分则中,有一些条文中明确规定了某种过失行为可以构成犯罪及其应负刑事责任。但是,在刑法分则中,另外一些刑法条文中规定过失犯罪,没有作明确规定,不论在刑法理论研……

  • 标签: 过失犯罪 刑法分则 刑事责任 刑法总则 规定 刑法理论
  • 简介:论国际法适用与我国宪法完善刘爱文国际法作为国家间协调意志产物,对主权国家具有拘束力,客观上要求国家采取必要国内立法措施保证国际法在本国实施。保证国内法规范与国际法规范一致,忠实履行依国际法而承担义务,就是国际法在一国国内适用问题,统者...

  • 标签: 国际法规范 国际条约 法的适用 我国宪法 人民代表大会常务委员会 国内法
  • 简介:中国法学60年,以1978年为界,可划分为两个阶段。就其指导思想即法学认识论和价值论而言,前30年主要是“法学教条主义”、“法律经验主义”、“法律虚无主义”、“法律工具主义”、“法学实用主义”。后30年进步,主要是摒弃这“五个主义”结果。经30年努力,“五个主义”远未彻底摒弃,有些问题仍还比较严重地存在。中国法学如果要起到它指导中国法治建设实践所应当起作用,只有继续反对和彻底拼弃这“五个主义”。

  • 标签: 中国法学 法制建设 “五个主义”